авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |

«Министерство образования Республики Беларусь УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ» ...»

-- [ Страница 3 ] --

Конвенция разрешает распространение несущих программу сигналов неуправомоченными лицами:

– если такие сигналы являются носителями коротких отрыв ков, содержащих сводки текущих событий;

– в качестве цитат короткие отрывки программы, которую не сут излучаемые сигналы;

– в случае развивающихся стран – если программа, которую несут излучаемые сигналы, распространяется исключительно для целей образования, включая образование для взрослых, или для научных исследований.

Срок охраны определяется национальным законодательством.

В Конвенции указывается, что в любом государстве, в котором применение вышеозначенных мер ограничено во времени, срок ох раны определяется национальным законодательством.

Конвенция неприменима в тех случаях, когда распространение сигналов осуществляется со спутников прямого вещания.

ГЛАВА ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ОБЪЕКТАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРАВУ 1. Основные этапы развития отечественного законодательства в сфере промышленной собственности Российское законодательство XIX века прямо относило права авторов, изобретателей, владельцев фабричных рисунков и моде лей и т.д. к праву частной собственности. В частности, содержание таких прав раскрывалось в примечании к ст. 420 т. Х ч. 1 Свода законов Российской Империи, которая давала общую характерис тику права собственности. Попытки подвести права на творческие достижения под вещное право предпринимались также при состав лении проектов Гражданского Уложения и специальных законов об охране прав на творческие результаты, которые разрабатывались в России в конце XIX – начале XX веков.

Однако уже тогда такой подход был отвергнут. Большинство правоведов высказывалось в пользу использования в законодатель стве более точного термина «исключительные права». Что касает ся понятия промышленной собственности, то оно практически не применялось для обозначения изобретательских и патентных прав, а если и использовалось, то в основном в качестве объекта для критики.

Выше уже указывалось, что отношение к понятию интеллек туальной собственности в советский период развития законодатель ства было однозначно отрицательным. Помимо ссылок на его не точность, большинство авторов подчеркивали еще и буржуазную, эксплуататорскую сущность данного понятия. Единственное исклю чение в этом плане составляли нормы авторского права, которые были сосредоточены в специальном законе, а с середины шестиде сятых годов – в особом разделе ГК БССР 1964 г. Помимо этого раздела в кодексе также содержались нормы, касающиеся права на открытие и права на изобретение, рационализаторское предло жение и промышленный образец. Общего для этих норм понятия интеллектуальной собственности в кодексе не содержалось. Отри цательное отношение к данному понятию выражалось еще и в том, что эти разделы содержали только общие положения.

В соответствии с действовавшим вплоть до распада СССР законом «Об изобретениях в СССР», все права на пользование изоб ретением, защищенным авторским свидетельством, принадлежа ли государству как патентообладателю. Последнее в свою очередь предоставляло такое право без специального разрешения всем го сударственным, кооперативным и общественным организациям. За изобретателем сохранялось авторство и право на вознаграждение за использование изобретения государством.

Согласно постановлению ЦИК и СНК СССР 1924 г., патент как таковой использовался наряду с авторским свидетельством, однако практически авторское свидетельство оставалось единственным средством защиты изобретений в СССР. Патенты выдавались край не редко, в незначительном количестве и в основном иностранцам.

Господство авторского свидетельства было естественным в условиях государственной экономики. Гарантируемый патентом мо нополизм является мощным инструментом в конкурентной борьбе, однако при отсутствии конкуренции и монополизме социалистичес ких предприятий советская экономика не нуждалась в патенте. Ут ратившее главное преимущество патента авторское свидетельство давало изобретателю гораздо меньше прав. Предоставлявшееся материальное вознаграждение за изобретение было, как правило, незначительным. Поскольку его величина зависела от внедрения, изобретателю приходилось включать в состав авторов представите лей администрации, без которых внедрить что-либо было невозмож но. В условиях недостаточного материального стимулирования ко личественные показатели изобретательства по отраслям народного хозяйства поддерживались искусственно: в частности, сверху пред приятиям спускались планы по числу заявок на изобретения.

Перестройка экономики на рыночный лад сделала неизбежной восстановление роли патента как необходимого элемента системы рыночных отношений. Принятый в 1990 г. Закон об изобретатель стве в СССР отменял авторское свидетельство и делал патент единственным охранным документом. Этот закон, однако, потерял силу с распадом СССР. В последующие годы бывшими союзными республиками, в том числе Беларусью, были приняты собствен ные законы о патентах.

Основными особенностями действующего Закона о патентах на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются:

– процедура отсроченной экспертизы;

– введение полезной модели как нового в сравнении с совет ским законодательством объекта промышленной собственности;

– принципиальное изменение отношений между автором и го сударством, а также отношений между автором и работодателем при создании так называемых «служебных изобретений».

Система отсроченной экспертизы является наиболее распро страненной в современном праве интеллектуальной собственности развитых государств. Ее отличие от так называемой «явочной сис темы регистрации» состоит в том, что последняя предполагает выдачу охранных документов на изобретение без проверки новиз ны и изобретательского уровня разработки, т.е. «на страх и риск»

заявителя. Это означает, что впоследствии велика вероятность ос паривания выданных патентов по тем основаниям, что на анало гичные разработки ранее уже были выданы охранные документы другим лицам.

Отсроченная экспертиза отличается и от экспертизы, прово дившейся при выдаче авторских свидетельств на изобретения по советскому законодательству, хотя советская система по своей сути тоже была проверочной, а не явочной.

В чем же состоят преимущества отсроченной экспертизы, принятой в настоящее время практически во всех странах Европы, в Японии, Корее, Китае и многих других государствах?

В соответствии с правилами такой экспертизы, все заявки, не являющиеся секретными, публикуются через 18 месяцев после подачи.

В условиях свободной конкуренции все соискатели исключи тельных прав, а именно таковыми являются физические и юриди ческие лица, испрашивающие патент, «выкладывают свои карты на стол». При этом они не должны уплачивать пошлину за экспер тизу, как это было предусмотрено в прежнем законодательстве.

Любое лицо, сравнивая заявку с другими опубликованными заявка ми, а также учитывая интерес потенциальных покупателей лицен зии в случае выдачи патента и ситуацию на рынке, может решить для себя вопрос о целесообразности патентования и, соответственно, несения последующих финансовых затрат.

Публикация заявки обеспечивает временную охрану прав зая вителя, предотвращает выдачу патента на аналогичные изобрете ния конкурентам и заставляет их искать новый подход к решению технической проблемы. Все это в итоге ведет к ускорению процес са обмена научно-технической информацией, что стимулирует раз витие экономики.

Отсроченная экспертиза выгодна для изобретателей, поскольку позволяет экономить деньги на уплату пошлины за ее проведение в случаях, когда заявитель убеждается в нецелесообразности испра шивания патента.

В соответствии с действующим законом не только заявитель, но и любое иное заинтересованное лицо, может подать ходатай ство о проведении экспертизы за свой счет. Это может иметь мес то, например, в случае заинтересованности такого лица в приобре тении лицензии, если изобретение, описываемое в заявке, является охраноспособным. Второй причиной может быть проверка степени опасности в том случае, если заявка подается конкурентом.

Система отсроченной экспертизы предоставляет заявителю широкий выбор вариантов поведения после подачи заявки.

Если одновременно с подачей заявки будет подано ходатай ство о проведении экспертизы, то сразу после успешного заверше ния предварительной (формальной) экспертизы патентное ведом ство может начать экспертизу заявки по существу. В этом случае еще до истечения 18-месячного срока, предшествующего публи кации сведений о заявке, делопроизводство по заявке может быть завершено либо решением о выдаче патента, либо решением об отказе (последнее может быть обжаловано в Апелляционный со вет при патентном органе или в суд).

Если же заявитель не уверен в том, что изобретение сможет найти широкое применение, или не располагает средствами для уплаты пошлины за экспертизу по существу, – он имеет возмож ность не подавать ходатайства о проведении экспертизы в течение 3 лет с даты подачи заявки. В течение этого периода заявитель, обладая приоритетом, может найти покупателя на свое изобрете ние – публикация заявки служит своеобразной рекламой и сред ством выяснения конъюнктуры рынка. Если заявитель полагает, что 18 месяцев слишком долгий срок ожидания публикации, он может обратиться в Патентное ведомство с ходатайством об ускорении публикации (ч. 2 ст. 20 Закона Республики Беларусь о патентах на изобретения, полезные модели и промышленные образцы).

Кроме того, заявитель вправе до публикации сведений о заявке (но не позднее получения решения о выдаче патента или об отказе) преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель.

Ранее экспертиза часто отклоняла заявки по критерию «существен ные отличия», одновременно признавая, что техническое решение является новым и может быть применено в народном хозяйстве.

Однако несмотря на свою практическую необходимость, изобрете ние не получало правовой охраны. Действующий закон обеспечивает охрану таких («малых») изобретений при желании заявителя.

Полезная модель – это изобретение, отвечающее критерию новизны, но имеющее невысокий творческий уровень. Институт полезных моделей возник в 1891 г. в Германии при изменении суще ствовавшего в то время патентного закона. В 1911 г. полезные мо дели как объект охраны были включены в текст Парижской кон венции (ст. 1 (2)). Охрана полезных моделей призвана предостав лять среднему и мелкому предпринимателям, равно как и изобре тателям, механизм дешевой и быстрой правовой защиты их конст руктивных разработок. Например, в Южной Корее таким образом была защищена конструкция зажигалки, скомбинированной с откры валкой для пивных бутылок. Практическая ее применимость, не смотря на невысокий творческий уровень разработки, несомненна.

Выпуск данной конструкции обеспечил производителю высокие прибыли, а наличие охранного документа на полезную модель за щитило его монопольное право как патентообладателя.

Срок охраны полезных моделей составляет 5 лет, а не 20, как в случае патента на изобретение. Заявка на полезную модель подверга ется только формальной (предварительной) экспертизе, а процедура выдачи патента носит «явочный», а не проверочный характер. Пре имуществом в этом случае является быстрота и дешевизна, а недо статком – меньшая надежность и, как следствие, возможность час тых случаев оспаривания правомерности выдачи патента. Если заяви тель в процессе прохождения заявки решит преобразовать ее в заявку на изобретение, то закон предоставляет ему такую возможность до момента принятия решения о выдаче патента на полезную модель.

Третьим существенным новшеством патентного законодательства стало изменение отношений между автором и патентообладателем.

В период действия института авторского свидетельства СССР все права на пользование изобретением принадлежали государству как патентообладателю, которое предоставляло права на исполь зование разработки без специального разрешения. Автором и, со ответственно, лицом, имеющим право на вознаграждение, являлся гражданин (группа граждан), творческим трудом которого или ко торых было создано изобретение.

Переход экономики на рыночный тип развития означал неиз бежность трансформации отношений автора, его работодателя и государства. Следует сказать, что отношения между автором изоб ретения и его работодателем представляют собой наиболее слож ный вид взаимоотношений в патентном праве.

В большинстве ведущих стран мира, а теперь и в нашей стра не, преимущество в этих отношениях отдается работодателю.

Согласно ч. 3 ст. 6 Закона право на получение патента на слу жебное (т.е. сделанное автором или авторами при исполнении сво их служебных обязанностей) изобретение, полезную модель, про мышленный образец, принадлежит нанимателю, если договором между ними не предусмотрено иное. Работник, создавший такой продукт, обязан уведомить об этом нанимателя в письменной фор ме. Если наниматель в течение 3 месяцев с даты такого уведомле ния не подаст заявку в патентный орган, то право на получение патента принадлежит работнику, а наниматель вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец по ли цензионному договору.

Если работнику не принадлежит право на получение патента, он имеет право на вознаграждение, соразмерное выгоде, которая получена нанимателем или могла бы быть им получена при надле жащем использовании изобретения, полезной модели, промышлен ного образца в случаях получения нанимателем патента или непо лучения патента по поданной нанимателем заявке по причинам, зависящим от нанимателя.

Как уже указывалось, действующее законодательство Респуб лики Беларусь об охране промышленной собственности включает:

– Закон о патентах на изобретения, полезные модели, промыш ленные образцы 2002 г.;

– Закон о товарных знаках и знаках обслуживания 1993 г.;

– Закон о географических указаниях 2002 г.;

– Закон о патентах на сорта растений 1995 г.;

– Закон о правовой охране топологий интегральных микросхем 1998 г.

Наименования законов соответствуют наименованиям охра няемых объектов промышленной собственности. Каждый из них содержит необходимые правила в отношении определения охрано способности, процедуры получения охранных документов и спосо бов защиты нарушенных исключительных прав, останавливаться на которых подробнее здесь нет необходимости.

2. Правовая охрана промышленной собственности по действующему законодательству Республики Беларусь Действующее законодательство Республики Беларусь в сфе ре охраны промышленной собственности в целом отвечает совре менным международным нормам. В нашей стране охраняются все известные современному праву виды результатов интеллектуаль ного труда. Однако в целом состояние дел с защитой прав изобре тателей и иных обладателей исключительных прав в рассматрива емой сфере еще далеко от совершенства. Это объясняется, оче видно, не столько качеством законодательства, – оно, как уже ука зывалось, вполне соответствующее, – а, скорее, инертностью заин тересованных лиц и организаций. Как и в любом вопросе, относя щемся к сфере частного права, закон помогает пресечь правона рушение и взыскать с виновных ущерб лишь в случае активных действий самого правообладателя, прежде всего, предъявления иска. Данное обстоятельство понимается далеко не всеми. Вмес те с тем сетовать на недобросовестное использование чужого ин теллектуального продукта бессмысленно, если сами авторы и их работодатели экономят на получении патента или не хотят платить госпошлину для обращения в суд.

Еще одной проблемой является недостаточная информирован ность производителей интеллектуального продукта о правовых ме ханизмах предоставления и охраны исключительных прав. Однако в ближайшее время данная проблема в значительной мере будет решена: уже разработан ряд мероприятий по пропаганде знаний в данной сфере, в частности, в учебные программы высших учеб ных учреждений страны по всем специальностям введен курс «Уп равление интеллектуальной собственностью». Уже одно это, вне всякого сомнения, приведет к позитивным сдвигам в деле защиты прав авторов.

Итак, в силу принципа национального режима процедура полу чения правовой охраны объекта промышленной собственности еди на для всех заинтересованных лиц, независимо от гражданства (го сударственной принадлежности). Поэтому целесообразно кратко рассмотреть основные принципы предоставления такой охраны в Республике Беларусь по видам охраняемых объектов.

Право на изобретение, полезную модель, промышленный образец в Республике Беларусь охраняется государством в слу чае удостоверения его патентом, действующим для изобретения – 20 лет с возможностью продления срока не более чем на 5 лет;

для полезной модели – 5 лет с возможностью продления срока не бо лее чем на 3 года;

для промышленного образца – 10 лет с возмож ным продлением не более чем на 5-летний срок.

В соответствии с Законом Республики Беларусь о патентах на изобретения, полезные модели и промышленные образцы 2002 г., не считаются изобретениями:

– открытия, а также научные теории и математические методы;

– решения, касающиеся только внешнего вида изделия и на правленные на удовлетворение эстетических потребностей;

– планы, правила и методы интеллектуальной деятельности, проведения игр или осуществления деловой деятельности, а также алгоритмы и программы для электронно-вычислительных машин;

– простое представление информации.

Закон специально оговаривает, что не признаются патентоспо собными изобретения, полезные модели и промышленные образ цы, противоречащие общественным интересам, принципам гуман ности и морали (ч. 3 ст. 2, ч. 2 ст. 3, ч.2 ст. 4).

Закон различает автора соответствующего объекта и патен тообладателя. Иными словами, исключительные права на изоб ретение, полезную модель или промышленный образец далеко не всегда получает его автор, т.е. физическое лицо, интеллектуаль ным трудом которого создан данный продукт. В отличие от произ ведений литературы, науки и искусства, где все права принадле жат, как правило, автору, в сфере промышленной собственности исключительные права получает лицо, на имя которого выдан патент, т.е. патентообладатель. Право на получение патента, со гласно закону, имеет сам автор (авторы);

лицо (физическое или юридическое, а также несколько лиц), на имя которых автор просит выдать патент;

наниматель (работодатель) автора, если данный интеллектуальный продукт создан в порядке выполнения трудовых обязанностей автора;

а также правопреемники всех названных лиц.

В случае, когда автор не является патентообладателем, он сохра няет за собой неотчуждаемое и непередаваемое право признавать ся автором – право авторства.

Исключительное право на использование изобретения, полез ной модели или промышленного образца включает как самостоя тельное использование объекта, так и право разрешать или запре щать использование объекта другим лицам, и принадлежит па тентообладателю. Вместе с тем Закон содержит перечень дей ствий, которые не считаются нарушением прав патентообладате ля, в частности:

– применение средств, в которых использованы защищенные патентами изобретения, полезные модели, промышленные образ цы, в конструкции или при эксплуатации транспортных средств дру гих стран при условии, что указанные средства временно или слу чайно находятся на территории Республики Беларусь и использу ются для нужд соответствующего транспортного средства. Такое действие не признается нарушением прав патентообладателя в со ответствии с Парижской конвенцией об охране промышленной соб ственности 1883 г., если транспортные средства принадлежат граж данам или юридическим лицам государств, предоставляющих такие же права гражданам и юридическим лицам Республики Беларусь;

– проведение научного исследования в отношении объекта, в котором использованы изобретение, полезная модель или промыш ленный образец;

– применение средств, содержащих защищенные патентами изобретения, полезные модели, промышленные образцы, в случаях чрезвычайных ситуаций с последующей выплатой патентооблада телю компенсации;

– применение средств, в которых использованы защищенные патентами изобретения, полезные модели, промышленные образ цы, в личных целях без получения прибыли;

– разовое изготовление лекарств с применением защищенного патентом изобретения;

– применение для этих целей продукта, содержащего защи щенные патентом объекты и введенного в гражданский оборот в Республике Беларусь без нарушения прав патентообладателя.

Закон регламентирует процедуру получения патента. Данная процедура включает:

– подачу заявки;

– публикацию сведений о заявке;

– экспертизу;

– выдачу патента и его регистрацию, а также процедуру об жалования действий патентного органа по продвижению заявки и результатам ее рассмотрения.

При подаче заявки устанавливается приоритет, т.е. предпоч тение тому или иному заявителю, обратившемуся с просьбой вы дать патент на аналогичный продукт интеллектуального творче ства. По общему правилу, патент выдается тому из заявителей, который обратился за выдачей патента раньше. Республика Бела русь как участник Парижской конвенции об охране промышленной собственности 1883 г. предоставляет заявителям так называемый конвенционный приоритет, т.е. установление приоритета по дате подачи первой заявки в любую страну – участницу Парижской кон венции, при условии, однако, что заявка в патентный орган Респуб лики Беларусь подается не позднее чем в течение 12 месяцев (для изобретений и полезных моделей) или 6 месяцев (для промышлен ных образцов) со дня подачи первой заявки.

Экспертиза призвана решить вопрос о том, может ли быть выдан патент на данный объект интеллектуальной собственности.

Она проводится компетентными в данной области науки и техники специалистами и определяет новизну, промышленную применимость заявленного продукта и наличие иных качеств, определяющих его патентоспособность. В отношении изобретений предусмотрено про ведение двух экспертиз – предварительной и патентной. Предвари тельная экспертиза дает ответ на вопрос о том, соблюдены ли фор мальные требования к заявке и относится ли заявленный объект к категории изобретений. В случае отрицательного заключения эк спертизы заявитель может по своему желанию внести уточнения в заявку или преобразовать заявку на изобретение в заявку на полез ную модель или иной объект интеллектуальной собственности, на который может быть в дальнейшем получен патент.

В случае положительного решения предварительной экспер тизы по заявлению заинтересованного лица проводится патентная экспертиза, определяющая патентоспособность и приоритет изоб ретения. Патент выдается только при наличии положительного за ключения такой экспертизы.

По заявкам на полезную модель и промышленный образец проводится только одна экспертиза, в ходе которой решаются, по сути, лишь два вопроса: о соответствии поданной заявки фор мальным требованиям и об отнесении заявленного объекта к охраняемой категории полезной модели (или промышленного образца). Таким образом, в отношении полезных моделей и про мышленных образцов патентный орган не выявляет новизны и иных технических параметров, как это имеет место в случае с изобретением. Следовательно, патент на полезную модель и промышленный образец объективно является менее устойчивым, т.е. по заявлению заинтересованных лиц он может быть аннули рован, если такие лица докажут, что в запатентованном объекте нет необходимой новизны или иных качеств, определяющих его отнесение к интеллектуальной собственности. Заинтересован ными лицами могут быть, например, предприятия, которые ис пользуют, производят или собираются использовать, или произ водить аналогичный продукт, – ведь выдача патента на него другому лицу лишит их такой возможности.

Все сведения о выданных патентах на изобретения, полезные модели и промышленные образцы публикуются в официальном бюллетене в течение шести месяцев после регистрации в государ ственных реестрах.

За поддержание патента в силе уплачивается ежегодная по шлина. В случае неуплаты действие патента может быть прекра щено досрочно.

Использование запатентованного изобретения, полезной моде ли, промышленного образца допускается только с согласия патенто обладателя, за исключением некоторых видов использования, допус каемых законом без согласия патентообладателя. Для использова ния запатентованного объекта заинтересованное лицо должно за ключить с патентообладателем лицензионный договор. Патент также может быть уступлен, а также заложен. Все названные гражданско правовые соглашения в отношении патента имеют силу только при условии регистрации в государственном патентном ведомстве.

Закон предусматривает возможность так называемой откры той лицензии. Суть ее состоит в том, что патентообладатель мо жет ходатайствовать перед патентным органом о выдаче лицензий на запатентованный им объект любому лицу на определенных в данном ходатайстве условиях. В этом случае лицензионные дого воры всех заинтересованных лиц с патентообладателем заключа ются именно на этих условиях, а госпошлина, уплачиваемая за под держание патента в силе, снижается наполовину.

Если патентообладатель не использует собственное изобрете ние, полезную модель, промышленный образец и отказывается от зак лючения лицензионных договоров без уважительных причин, то по за явлению заинтересованного лица суд может выдать принудитель ную лицензию. Такая мера призвана не допустить злонамеренных действий патентообладателей по сдерживанию научно-технического прогресса. Не секрет, что иногда крупные компании патентуют свои технические достижения, а затем запрещают их использование для того, чтобы препятствовать конкуренции. Такие действия могут нано сить ощутимый урон целым отраслям – автомобильной промышлен ности, станкостроению, химической промышленности и т.д.

Необходимо упомянуть еще так называемое право прежде пользования. Как уже указывалось, все права на запатентованный объект после получения патента имеет патентообладатель. А как быть тем лицам и организациям, которые независимо от патентооб ладателя создали и используют аналогичный запатентованному объект на своем производстве? Если такое лицо создало данный объект до даты приоритета, то оно сохраняет возможность даль нейшего его использования без расширения производства, а пере дать право такого использования другому лицу можно только вместе с предприятием, на котором возникло право преждепользования.

Патентными средствами охраняется такой важный объект промышленной собственности как сорт растений. Сорт – это груп па растений, отличающихся от растений того же ботанического таксона определенным признаком или признаками, которые при этом могут быть воспроизведены в будущем. Правовую охрану как объект промышленной собственности сорт растения получает толь ко в случае внесения его в специальный государственный реестр охраняемых сортов. Для предоставления правовой охраны сорт должен быть новым, отличимым, однородным и стабильным, т.е.

он должен иметь потенциальную промышленную применимость.

Право на сорт удостоверяется патентом, который подтверж дает авторство селекционера, приоритет и исключительные права патентообладателя, и действует сроком 25 лет.

Нарушением исключительного права патентообладателя не признается использование охраняемого сорта в личных и неком мерческих целях, в целях эксперимента и в качестве исходного материала для выведения других сортов.

Сорту растений присваивается специальное наименование, порядок выбора которого определяется законом.

Процедура получения патента в принципе сходна с патентова нием изобретения: подается заявка, устанавливается приоритет, проводится двухфазная экспертиза (предварительная и патентная), публикуется заявка, принимается решение о выдаче патента или об отказе в выдаче и, наконец, публикуются сведения о запатенто ванном сорте, внесенном в государственный реестр.

Как и в отношении всех видов промышленной собственности, патент может быть оспорен, признан недействительным, а также прекращен досрочно при наличии к тому законных оснований.

Использование патентованного сорта осуществляется на ос новании договора с патентообладателем или решения суда о выда че принудительной лицензии.

После предоставления правовой охраны патентообладатель обязан поддерживать сорт в течение всего срока действия патента в состоянии, которое обеспечивает сохранность патентованных признаков. По запросу государственной комиссии он должен направ лять посадочный материал охраняемого сорта для проведения кон трольных испытаний на отличимость, однородность и стабильность, а также предоставлять возможность инспектирования на месте.

В качестве объектов промышленной собственности в Респуб лике Беларусь охраняются товарные знаки и знаки обслужива ния, т.е. обозначения, способствующие отличию товаров или услуг одних физических или юридических лиц от однородных товаров или услуг, производимых другими лицами. Их правовая охрана предо ставляется на основании регистрации в государственном патентном органе. Правообладатель получает при этом документ, называе мый не патентом, а свидетельством о регистрации, что, в об щем, не меняет сути охраны знака как объекта промышленной соб ственности. В качестве товарных знаков и знаков обслуживания регистрируются обозначения, которые могут быть представлены в графической форме, т.е. нарисованы в качестве слов, букв, цифр, сочетания цветов, объемного изображения и т.п.

Любое использование товарного знака и знака обслуживания в коммерческих целях возможно только с разрешения его владель ца, т.е. лица, обозначенного в качестве правообладателя в свиде тельстве о регистрации товарного знака. Изготовление, ввоз, про дажа товарного знака или товара (услуги), обозначенных этим зна ком или знаком, похожим на него до степени смешения, признается нарушением прав владельца знака.

Закон содержит основания к отказу в регистрации товарного знака по его внешним качествам. Так, не допускается регистрация знаков, не имеющих признаков различия (индивидуальности), во шедших во всеобщее употребление как обозначение товаров опре деленного вида, являющихся общепринятыми символами и терми нами и др. Кроме того, не допускается регистрация в качестве то варного знака обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя;

представляющих собой или содержащих указание места происхождения вин или крепких спирт ных напитков для обозначения вин или напитков, не происходящих из данного места, а также противоречащих публичному порядку, гуманности или морали.

Получение свидетельства о регистрации осуществляется по стандартной процедуре. После подачи заявки патентный орган про водит предварительную экспертизу и экспертизу заявленного обо значения. В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавли вается приоритет товарного знака, если он не был установлен при проведении предварительной экспертизы, и проверяется соответ ствие заявленного обозначения требованиям закона.

На основании решения о регистрации товарного знака патент ный орган в течение месяца с даты получения документа об уплате установленной пошлины производит регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь, после чего выдается свидетельство о регист рации. Регистрация знака действует в течение десяти лет, однако этот срок может неоднократно продлеваться каждый раз еще на десять лет по заявлению владельца, поданному в течение последне го года срока действия регистрации. Публикация сведений о товар ном знаке производится после его официальной регистрации.

В Республике Беларусь охраняется также коллективный знак, которым является товарный знак объединения юридичес ких лиц, предназначенный для обозначения выпускаемых или реа лизуемых им товаров, обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками. Цель такого знака – оповещать потребителей об этих особых характеристиках. Пользоваться зна ком могут лица, указанные в специальном Положении о коллек тивном знаке, которое регистрируется вместе с самим знаком.

Владелец знака может вносить изменения в это Положение, в том числе и по составу лиц, пользующихся данным знаком. Все изме нения регистрируются патентным органом и публикуются в офи циальном бюллетене, так же как и сведения обо всех зарегистри рованных знаках.

При использовании товарного знака его владелец может нано сить рядом с ним предупредительную маркировку в виде буквы «R» или ®, либо словесных обозначений «товарный знак» или «за регистрированный товарный знак» для того, чтобы информировать потребителя о том, что данный товарный знак охраняется законо дательством как промышленная собственность.

Уступка товарного знака или передача прав на его использова ние осуществляется по договору с владельцем в порядке, опреде ляемом законом о товарных знаках, и с условием регистрации до говора в патентном органе.

Специальным свидетельством охраняется в Республике Бе ларусь право на топологию интегральной микросхемы, т.е. за фиксированное на материальном носителе пространственно-геомет рическое расположение совокупности элементов интегральной мик росхемы и связей между ними. Право на зарегистрированную то пологию может принадлежать ее автору, т.е. физическому лицу, твор ческим трудом которого она создана, либо нанимателю автора, если топология разработана в порядке выполнения трудовых обязаннос тей, а также иным лицам, например, правопреемникам автора или нанимателя. Все остальные заинтересованные лица используют данную топологию, как правило, по договору с правообладателем.

Срок охраны топологий интегральных микросхем в Республике Беларусь – 10 лет.

Регистрация топологии производится по заявке автора или его нанимателя, к которой прилагаются депонируемые материалы, на которых представлена совокупность элементов и связей, опреде ляющих суть данной топологии. По заявке проводится формальная экспертиза на соответствие закону представленной в заявке доку ментации. Других экспертиз закон не предусматривает, что означа ет наличие реальных возможностей оспаривания регистрации дан ной топологии по основаниям отсутствия новизны, приоритета и т.п.

После внесения сведений о регистрации в Государственный реестр топологий интегральных микросхем выдается свидетель ство, а сведения публикуются в официальном бюллетене.

Для оповещения о своих правах правообладатель может разме щать на топологии знак в виде прописной буквы «Т», а также дату начала срока охраны топологии и сведения о правообладателе.

В качестве объекта промышленной собственности в Респуб лике Беларусь охраняются географические указания – обозначе ния, которые идентифицируют товар как происходящий с опреде ленной территории, где определенные качества товара связывают ся с его географическим происхождением.

Понятие «географическое указание» включает в себя понятия «наименование места происхождения товара» и «указание проис хождения товара».

Наименование места происхождения товара – это назва ние страны, населенного пункта или местности, используемое для обозначения товара, особые свойства которого определяются фак торами, характерными для этой местности. Наименованием места происхождения товара может являться историческое название гео графического объекта.

Правовая охрана предоставляется на основании регистрации в патентом ведомстве с выдачей специального документа – сви детельства на право пользования наименованием места происхож дения товара.

Наименование места происхождения товара может быть за регистрировано несколькими лицами совместно для обозначения производимого ими на определенной географической территории товара, особые свойства которого определяются характерными для этой географической территории природными условиями или ины ми факторами. Право пользования наименованием места происхож дения товара будет принадлежать каждому из этих лиц. Право пользования наименованием места происхождения товара, зареги стрированным в установленном порядке, может быть предостав лено также любому юридическому или физическому лицу, находя щемуся в том же географическом объекте и производящему товар с теми же свойствами.

Указание происхождения товара – обозначение, прямо или кос венно указывающее на место действительного происхождения или изготовления товара. Указание происхождения товара может быть представлено в виде названия географического объекта или изобра жения. В отличие от наименования места происхождения, правовая охрана указания происхождения товара осуществляется не на осно вании регистрации, а на основании использования этого указания.

Правовая охрана указания происхождения товара состоит в недопущении использования ложных (фальшивых) указаний проис хождения товара, а также указаний, вводящих потребителя в за блуждение в отношении действительного места происхождения то вара. Указание происхождения товара не подлежит государствен ной регистрации.

В соответствии с законодательством, в нашей стране предо ставляется правовая охрана географическому указанию, находяще муся на территории Республики Беларусь. Наименование места происхождения товара, находящегося в другом государстве, охра няется в Республике Беларусь тогда, когда оно зарегистрировано как в стране происхождения товара, так и в нашей стране. Что ка сается указания происхождения товара, находящегося в другом государстве, которое, как уже указывалось, государственной реги страции не подлежит, – правовая охрана предоставляется ему в Республике Беларусь тогда, когда такое указание используется в стране происхождения товара.

3. Понятие и особенности правовой охраны ноу-хау Под ноу-хау понимаются имеющие ценность конфиденциаль ные сведения, которые не пользуются общей правовой охраной по законодательству об интеллектуальной собственности, т.е. не за щищены патентами и аналогичными охранными документами. В переводе с английского know-how означает «знать как», поэтому в большинстве случаев ноу-хау – это секреты производства, кото рые позволяют совершенствовать производственный процесс.

Следует подчеркнуть, что ноу-хау отличается от, например, изобретения не патентоспособностью (т.е. степенью новизны, творческого уровня, промышленной применимостью и др.), а имен но фактическим отсутствием охранного документа на данный мо мент. Выше уже говорилось, что патентный процесс ведется исклю чительно по инициативе заявителя, и если последний не видит необ ходимости в получении патента и не подает заявку в патентное ве домство, то это вовсе не означает, что результат его творческого труда непатентоспособен. Если владелец ноу-хау обладает реальной возможностью использовать разработку на своем собственном пред приятии и потенциальная прибыль от такого использования выше, нежели отчисления за продажу патентов и лицензий, то, очевидно, он не станет получать патент, что, как известно, предполагает раскры тие разработки, доведение ее до сведения публики.

Так, рецепт широко известного в мире напитка «Кока-кола»

никогда не патентовался, поскольку собственное производство дан ного напитка гораздо выгоднее авторам рецептуры, нежели прода жа лицензий на его производство. По легенде, секретом рецепта обладают одновременно четыре человека, каждый в своей части, что практически исключает возможность его раскрытия.

Поскольку автор соответствующей ценной разработки не же лает раскрывать ее общественности, то очевидно, что он не может претендовать на охрану ее по законодательству об интеллектуаль ной собственности, – ведь последнее предполагает предоставле ние охраны взамен сообщения сути охраняемой информации широ кой публике.

Нельзя сказать, что ноу-хау вообще не пользуется правовой охраной. Однако такая охрана построена несколько по-иному, неже ли охрана изобретений, полезных моделей, товарных знаков и иных объектов промышленной собственности. Основным моментом здесь является ключевая роль гражданско-правового договора (кон тракта) и инициатива обладателя ноу-хау, который осуществляет охрану принадлежащей ему разработки собственными силами и средствами. Технически сведения о новой разработке можно за крыть в сейф, закодировать, ограничить доступ и т.д., что и делает в большинстве случаев владелец. Правовая же защита ноу-хау сво дится к норме, в соответствии с которой «лицо, без законных осно ваний получившее или распространившее нераскрытую информа цию либо использующее ее, обязано возместить тому, кто право мерно обладает этой информацией, убытки, причиненные ее неза конным использованием» (ст. 1011 ГК Республики Беларусь).

Кроме того, охрана ноу-хау поддерживается законодательством о государственных секретах, о коммерческой тайне, о пресечении недобросовестной конкуренции, а также соответствующими зап ретительными нормами уголовного и административного характе ра (например, ст. 254 УК Республики Беларусь «Коммерческий шпио наж» или ст. 255 «Разглашение коммерческой тайны»).

Правовая охрана ноу-хау никак не зависит от материальной или научной ценности охраняемой разработки хотя бы потому, что в режиме секретности использования нельзя объективно оценить степень такой ценности. Поэтому в соответствии с законодатель ством (о государственных или коммерческих секретах, о недобро совестной конкуренции, шпионаже и т.п.), а также в соответствии с договором сторон, предусматривающим неразглашение информа ции, ответственность за нарушение прав владельца ноу-хау должна наступать независимо от того, насколько ценной была охраняемая в качестве ноу-хау информация. При этом бремя доказывания фак та наличия секретной промышленной информации, факта ее разгла шения, размера причиненного ущерба и т.д. целиком возлагается на заинтересованное лицо – владельца ноу-хау.

Научная, техническая, потребительская ценность ноу-хау пред полагает его гражданский оборот, в том числе куплю-продажу.

Сделки с ноу-хау по аналогии с иными объектами интеллектуаль ной собственности именуются лицензионными, хотя очевидно, что заключение таких договоров имеет свою специфику, о чем более подробно будет сказано ниже.

4. Общие условия предоставления правовой охраны объектам промышленной собственности за рубежом В силу того, что право на объект промышленной собственнос ти возникает только при условии вынесения решения специального государственного учреждения о выдаче охранного документа (па тента, свидетельства), – данное право охраняется лишь на терри тории государства или ряда государств, где выданный охранный документ имеет силу.

Следовательно, в отличие от авторских прав на произведения литературы и искусства, исключительные права на объекты про мышленной собственности будут охраняться только в тех государ ствах, в которых надлежащим образом получены охранные доку менты. Это означает, что, например, получение патента Республи ки Беларусь не предоставляет правовой охраны изобретению или другому объекту промышленной собственности в Российской Фе дерации или Польше. Необходимо получение патента в каждой стра не, в которой патентообладатель намеревается испрашивать пра вовую охрану.

Процедура получения патента (исключительного права) на объект промышленной собственности на территории зарубежных государств называется зарубежным патентованием. Процедура зарубежного патентования может отличаться в зависимости от конкретного объекта промышленной собственности (изобретение, товарный знак, сорт растения), а также в зависимости от того, связана ли Республика Беларусь с государством, где будет ис прашиваться правовая охрана, специальным международным со глашением.

Так, в отношении изобретений, полезных моделей, про мышленных образцов зарубежное патентование может осуще ствляться:

– по традиционной процедуре, когда в каждое из государств, в котором заинтересованное лицо намеревается получить патент, подается отдельная заявка;

– по процедурам, предусмотренным региональными патент ными соглашениями (Европейская патентная конвенция 1973 г., Ев разийская патентная конвенция 1994 г.);

– по процедуре Договора о патентной кооперации с подачей международной заявки.

Порядок зарубежного патентования изобретений для граждан и юридических лиц Республики Беларусь прописан в Законе Рес публики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» от 16 декабря 2002 г.

Согласно ст. 32 указанного Закона, физические и юридичес кие лица Республики Беларусь имеют право патентовать изобре тения, полезные модели, промышленные образцы в зарубежных странах.

Однако до подачи заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец в зарубежных странах заявитель обязан подать такую заявку в Республике Беларусь и сообщить в патент ный орган о намерениях получить патент в зарубежных странах.

Если в течение 3 месяцев с даты поступления в патентный орган указанного сообщения данный орган не вынес запрет, заявка на изо бретение, полезную модель, промышленный образец может быть подана в зарубежных странах.

Закон предусматривает возможность подачи зарубежной за явки и ранее трехмесячного срока, однако только после окончания проводимой в установленном порядке проверки наличия в заявке сведений, разглашение которых может нанести ущерб безопаснос ти Республики Беларусь. Изобретения, полезные модели и промыш ленные образцы, содержащие сведения, разглашение которых мо жет нанести ущерб безопасности Республики Беларусь, должны быть засекречены в порядке, установленном законодательством, и не могут быть запатентованы в зарубежных странах.

Все расходы по патентованию изобретения, полезной модели, промышленного образца за рубежом несет заявитель или по согла шению с ним иное физическое или юридическое лицо.

В соответствии со ст. 43 Закона о патентах, иностранные граж дане, лица без гражданства и иностранные юридические лица пользуются правами и несут ответственность наравне с граждана ми и юридическими лицами Республики Беларусь, если иное не определено законами Республики Беларусь и международными договорами. Это означает, что белорусское законодательство не предусматривает никаких особых процедур для иностранцев, и они получают и используют права на объекты промышленной собствен ности на тех же условиях и в том же порядке, что и отечественные субъекты права.

Заинтересованное лицо может избежать необходимости зару бежного патентования своего изобретения, если обратится к про цедуре выдачи международного патента. Единый европейский па тент предусмотрен Мюнхенским соглашением о выдаче европейс ких патентов 1973 г. Он выдается Европейским патентным ведом ством и может быть получен не только гражданами и юридически ми лицами государств-участников, но и любыми иными лицами.

Осуществление прав, вытекающих из единого европейского патен та, регулируется нормами национального государства, в котором испрашивается защита. Единый евразийский патент предусматри вается Евразийской патентной конвенцией 1994 г., суть которой бу дет изложена ниже.

Существует процедура, облегчающая зарубежное патентова ние. Она предусмотрена Договором о патентной кооперации (РСТ) 1970 г. Суть ее состоит в том, что подается единая международная заявка, проводится единая экспертиза, осуществляется междуна родный поиск и централизованная международная публикация зая вок. Все результаты указанных действий признаются государства ми, участвующими в Договоре, и на основании поданных в нацио нальные патентные ведомства международных документов выда ется национальный патент.

В отношении товарных знаков закон также позволяет произ вести регистрацию знака в иностранном государстве либо осуще ствить международную регистрацию. Однако до подачи заявки на международную регистрацию товарный знак должен быть зареги стрирован в Национальном центре интеллектуальной собственнос ти Республики Беларусь. При этом в течение первых пяти лет меж дународная регистрация остается зависимой от национальной ре гистрации знака, т.е. в случае аннулирования национальной регист рации знак исключается также из международного реестра.

Международная заявка подается в Национальный центр ин теллектуальной собственности на особых бланках, рекомендован ных ВОИС. К заявке прилагается изображение товарного знака и документы об уплате национальной и международной пошлины.

Срок рассмотрения заявки в каждой указанной в ней стране не пре вышает 12 месяцев. Следует отметить, что процедура междуна родной регистрации знака несколько отличается в зависимости от того, осуществляется ли она в соответствии с Мадридской конвен цией о международной регистрации знаков или в соответствии с Мадридским протоколом 1989 г. Это, в свою очередь, зависит от того, является ли соответствующая страна, где испрашивается ох рана знака, участницей основной Мадридской конвенции или только Мадридского протокола, о чем более подробно будет сказано ниже в соответствующем разделе.

В отношении иных объектов промышленной собственности – топологий интегральных микросхем, сортов растений – зару бежное патентование допускается законодательством Республики Беларусь, однако процедура такого патентования регламентирует ся правом того государства, где заявитель желает испрашивать правовую охрану.

ГЛАВА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ Международная система охраны промышленной собственно сти получила свое закрепление в целом ряде международных со глашений, в большинстве из которых участвует и Республика Бе ларусь. Эти соглашения являются частью действующего на терри тории нашей страны права, и в соответствии со ст. 42 Закона о па тентах (аналогичное правило содержится и в других законодатель ных актах о промышленной собственности), если вступившими в силу международными договорами, действующими для Республи ки Беларусь, установлены иные правила, чем те, которые содер жатся в настоящем Законе, то применяются правила международ ных договоров.


Основные действующие международные соглашения об охра не промышленной собственности могут быть подразделены на три категории:

– договоры, устанавливающие общие принципы и нормы по международной охране объектов промышленной собственности;

– договоры, облегчающие получение охраны объектов промыш ленной собственности;

– договоры, учреждающие международные классификацион ные системы.

Рассмотрим подробнее международные соглашения по охра не промышленной собственности, и в первую очередь те из них, участницей которых является Республика Беларусь.

1. Договоры, устанавливающие международную систему охраны промышленной собственности 1.1. Договоры с участием Республики Беларусь Фундаментом современной системы охраны промышленной собственности является Парижская конвенция по охране про мышленной собственности 1883 г.

Принятие Конвенции было вызвано настоятельной необходи мостью обеспечить защиту промышленной собственности в не скольких странах одновременно. Недостатки в охране иностран ных изобретений стали причиной проблем в организации выставки изобретений, состоявшейся в 1873 г. в Вене. Неадекватность пра вовой охраны иностранных изобретений обусловила созыв в 1878 г.

Международного конгресса по промышленной собственности, ко торый принял решение о создании Международного союза по охра не промышленной собственности.

Процесс создания первого международного соглашения завер шился 20 марта 1883 г. в Париже на дипломатической конференции подписанием «Парижской конвенции по охране промышленной соб ственности», в которой первоначально участвовало 11 государств.

В настоящее время число участников Конвенции достигло 160 стран.

СССР присоединился к Парижской конвенции в 1965 г.

Первоначальный текст Конвенции неоднократно пересматривал ся: в Брюсселе в 1900 г., в Вашингтоне в 1911 г., в Гааге в 1925 г., в Лондоне в1934 г., в Лиссабоне в 1958 г. и в Стокгольме в 1967 и 1979 гг.

Парижская конвенция 1883 г. установила революционный для того времени принцип национального режима охраны объектов про мышленной собственности: каждая страна-участница обязана пре доставлять иностранцам такую же охрану в отношении результа тов их творческого труда, какую она предоставляет собственным гражданам. До этого времени охрана местных патентов за рубе жом не практиковалась;

более того, патент, полученный за грани цей, мог прекратить охрану изобретения на родине.

Все положения Конвенции могут быть разделены на четыре группы:

1. Предоставление национального режима.

Граждане каждой страны-участницы пользуются во всех дру гих странах-участницах теми же правами, которые предоставля ются соответствующими законами собственным гражданам. Бо лее того, граждане стран, не являющихся договаривающимися го сударствами, по своим правам приравниваются к гражданам дого варивающихся государств, если они проживают на территории этих государств или имеют действительные и серьезные промышлен ные или торговые предприятия (ст. 2, 3).

2. Право приоритета.

Согласно ст. 4 Конвенции, любое лицо, надлежащим образом подавшее заявку на патент на изобретение, полезную модель, про мышленный образец или товарный знак в одной из стран Союза, или правопреемник этого лица пользуется для подачи заявки в других странах правом приоритета в течение 12 месяцев для патентов на изобретения и полезные модели и 6 месяцев для патентов на про мышленные образцы и товарные знаки. Право приоритета означает, что патент в конечном счете будет выдан тому лицу, которое пер вым подало заявку в патентное ведомство любой из стран Союза.

Последующая подача заявки в одной из прочих стран Союза до истечения этих сроков не может быть признана недействительной только на том основании, что была подана заявка другим лицом, изоб ретение было опубликовано или использовано, экземпляры образца были выпущены в продажу, товарный знак был применен и т.д. Эти действия не могут послужить основанием для возникновения какого либо права третьих лиц или какого-либо права личного владения. Что касается прав, приобретенных третьими лицами до дня первой заяв ки, которая служит основанием для права приоритета (например, право преждепользования), сохраняются в соответствии с внутренним за конодательством каждой страны Союза.

Таким образом, заявитель не обязан подавать заявку на па тент в ряде стран одномоментно – он имеет в своем распоряжении соответственно год или полгода для того, чтобы получить охрану в любом государстве Союза, в котором он сочтет необходимым.

3. Обязательства государств по правовому обеспечению охраны промышленной собственности.

Договаривающиеся государства обязаны обеспечивать на сво их территориях эффективную охрану от недобросовестной конку ренции (ст. 10bis). Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в про мышленных и торговых делах, в частности: действия, способные вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или про мышленной или торговой деятельности конкурента;

ложные утверж дения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

указания или утверждения, использование которых может ввести общественность в заблуж дение относительно характера, способа изготовления, свойств, при годности к применению или количества товаров.

Каждое из договаривающихся государств обязуется создать специальную службу по охране промышленной собственности, ко торая должна издавать официальный периодический бюллетень, содержащий необходимую информацию о зарегистрированных объектах промышленной собственности в целях ознакомления ши рокой публики с патентами на изобретения, полезные модели, про мышленные образцы и свидетельствами на товарные знаки, вы данными в данной стране. Функции такой службы в Республике Беларусь осуществляет в настоящее время государственное уч реждение «Национальный центр интеллектуальной собственности».

Ст. 11 предусматривает предоставление временной охраны патентоспособных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, а также товарных знаков для продуктов, экспонируемых на официальных или официально признанных международных выс тавках, организованных на территории одной из этих стран.

В соответствии с Конвенцией, на территории договаривающих ся государств не являются нарушением прав патентообладателя:

1. Применение на борту судов других стран Союза средств, составляющих предмет его патента, в корпусе судна, в машинах, оснастке, механизмах и другом оборудовании, когда эти суда вре менно или случайно находятся в водах данной страны, при условии, что эти средства используются исключительно для нужд судна.

2. Применение средств, составляющих предмет патента, в конструкции или при эксплуатации воздушных или наземных средств передвижения других стран Союза или вспомогательного оборудо вания для этих средств передвижения, когда указанные средства передвижения временно или случайно находятся в данной стране.

Конвенция содержит целый ряд материальных правовых норм в отношении различных объектов промышленной собственности.

Так, в отношении патентов на изобретение и полезную модель устанавливается принцип независимости. Выданные в раз ных государствах патенты на одно и то же изобретение или полез ную модель являются независимыми друг от друга. Это означает, что выдача патента в одном государстве-участнике совершенно не обязывает другие государства выдавать патенты на данный объект. Точно так же аннулирование патента или сокращение сро ков его действия не могут быть произведены только на том осно вании, что подобные действия осуществлены в каком-либо другом договаривающемся государстве.

Изобретатель имеет право быть названным в качестве тако вого в патенте (ст. 4ter).

С целью предотвращения злоупотребления монопольным пра вом на изобретение, в частности, нежелания патентообладателя наладить промышленное применение изобретения несмотря на то, что оно требуется для общества, – ст. 5 Конвенции предусматри вает возможность принудительной лицензии. Государственный орган по требованию заинтересованных лиц может выдать принудитель ную лицензию, однако не ранее чем через 4 года с даты поступле ния заявки или через 3 года с даты выдачи патента. Однако в вы даче принудительной лицензии может быть отказано, если патен тообладатель представит уважительные причины своего бездей ствия. Вообще выдача принудительной лицензии – явление весьма редкое в практике патентных ведомств. В существовании институ та принудительной лицензии заинтересованы прежде всего разви вающиеся страны, в которых подавляющее большинство патентов выдано на имя иностранных правообладателей. Последние имеют реальную возможность препятствовать техническому развитию национальной промышленности, используя свои права. Принудитель ная лицензия может быть выдана также на полезную модель.

Ст. 6 Парижской конвенции содержит правила в отношении то варных знаков, знаков обслуживания и коллективных знаков.

Условия подачи заявки и условия регистрации товарных зна ков определяются в каждой из стран Союза ее национальным зако нодательством. Заявка на регистрацию знака, поданная граждани ном договаривающегося государства в патентное ведомство дого варивающегося государства не может быть отклонена на том ос новании, что она не была подана в стране происхождения. Анало гично правилам в отношении патентов на изобретения, регистрация знаков независима в каждом государстве, т.е. регистрация, аннули рование или прекращение охраны в одном из договаривающихся государств не влияет на действительность регистрации в других договаривающихся государствах.


Страны Союза обязались по инициативе администрации, если это допускается национальным законодательством, или по хода тайству заинтересованного лица отклонять или признавать недей ствительной регистрацию и запрещать применение товарного зна ка, представляющего собой воспроизведение, имитацию или пере вод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, кото рый по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции, и используется для идентичных или подобных продук тов. Данное положение распространяется также на те случаи, ког да существенная составная часть знака представляет собой вос произведение такого общеизвестного знака или имитацию, способ ную вызвать смешение с ним. Для предъявления такого требова ния должен быть установлен срок не менее 5 лет. Однако соблюде ния сроков не требуется, если такой знак зарегистрирован или ис пользуется недобросовестно (ст. 6bis).

Договаривающиеся государства обязаны отклонять или при знавать недействительной регистрацию в качестве товарных зна ков или в качестве элементов этих знаков гербов, флагов и других государственных эмблем стран-участниц. Аналогичное правило действует в отношении эмблем межгосударственных организаций, например ООН или ВОИС.

Страны Союза обязались охранять знаки обслуживания. При этом они не обязаны предусматривать регистрацию этих знаков.

В Республике Беларусь знаки обслуживания регистрируются в том же порядке, что и товарные знаки, в едином Государственном реест ре товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь (ст. 12 Закона о товарных знаках и знаках обслуживания 1993 г.).

Кроме того, страны Союза обязуются принимать заявки на регистрацию и охранять коллективные знаки, принадлежащие кол лективам, существование которых не противоречит закону страны происхождения, даже если эти коллективы не являются владельца ми промышленного или торгового предприятия. При этом каждая страна сама определяет особые условия охраны коллективного зна ка и может отказать в охране, если этот знак противоречит публич ным интересам.

В отношении промышленных образцов устанавливается, что они подлежат охране во всех договаривающихся государствах, и такая охрана не может быть прекращена вследствие неиспользо вания промышленного образца в государстве или ввоза на его тер риторию объектов, сходных с охраняемым образцом.

Фирменное наименование охраняется во всех государствах без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака (ст. 8).

Ст. 10 Конвенции предусматривает, что каждое договариваю щееся государство принимает меры пресечения в случае прямого или косвенного использования ложных указаний о происхожде нии продуктов или подлинности личности изготовителя, промыш ленника или торговца.

4. Административная структура Союза, финансовые и организационные вопросы регулируются ст. 13 – 17 Конвенции. Ряд статей регулирует вопросы ратификации и присоединения к Кон венции (ст. 20 – 23);

денонсации Конвенции (ст. 26), а также воз можность заключения специальных соглашений стран-участниц об охране промышленной собственности (ст. 19). Последние, однако, не могут противоречить положениям Конвенции.

В отличие от Парижской конвенции, которая ни коим образом не устанавливает единой международной охраны патентов, именно такую цель преследует Евразийская патентная конвенция 1994 г., заключенная среди государств СНГ. Главной ее целью является созда ние межгосударственной системы правовой охраны изобретений на основе единого патента, действующего на территории госу дарств-участников.

Такой патент выдается Евразийским патентным ведомством, расположенным в г. Москве, по результатам экспертизы по суще ству, проводимой по ходатайству заявителя, при условии соответ ствия изобретения критериям патентоспособности. Срок действия евразийского патента – 20 лет с даты подачи заявки.

Евразийский патент может быть получен любым лицом из го сударств – участников Конвенции, а также заявителями из числа иностранцев, подавших заявку в установленном порядке. Лица, имеющие постоянное местожительство или местонахождение в государствах-участниках, могут подавать заявки самостоятельно, остальные заявители – через патентного поверенного.

Заявка подается на русском языке, на нем же ведется и де лопроизводство по заявке.

Выданные патенты обладают автономным правовым режи мом в каждом из государств. Это означает, что споры о действи тельности патента или о его нарушении решаются национальными судами в каждом договаривающемся государстве по его нацио нальному законодательству, а решения судов имеют силу лишь на территории конкретного договаривающегося государства.

Евразийская заявка может быть подана непосредственно в Евразийское патентное ведомство или (для заявителей из догова ривающихся государств, если это предусмотрено законодатель ством этих государств) через национальные патентные ведомства.

При непосредственной подаче заявки в Евразийское патентное ве домство уплачивается единая пошлина за подачу заявки, поиск, публикацию и другие процедурные действия. При подаче заявки через национальное ведомство этому ведомству уплачивается по шлина за проверку заявки на соответствие формальным требова ниям и за пересылку. Единая процедурная пошлина уплачивается непосредственно Евразийскому патентному ведомству при пере сылке заявки.

Евразийское ведомство проверяет заявку на соответствие формальным требованиям и проводит по ней поиск. Заявка вместе с отчетом о поиске публикуется по истечении 18 месяцев с даты ее подачи или с даты конвенционного приоритета. После опублико вания заявки изобретению предоставляется временная правовая охрана в соответствии с национальным законодательством дого варивающихся государств. В течение 6 месяцев с даты публика ции отчета о поиске заявитель может подать ходатайство о прове дении экспертизы, уплатив соответствующую пошлину.

Решение о выдаче патента или об отказе в выдаче принимает ся от имени Евразийского патентного ведомства коллегией из трех экспертов, являющихся штатными сотрудниками ведомства и граж данами различных договаривающихся государств. При несогласии с решением об отказе заявитель может в трехмесячный срок, уп латив пошлину, подать возражение. Это возражение должно быть рассмотрено коллегией в новом составе, в котором не менее двух экспертов являются лицами, не принимавшими ранее решений по существу данного возражения.

За выдачу евразийского патента должна быть уплачена по шлина в течение 3 месяцев с даты получения заявителем уведом ления о готовности ведомства выдать патент.

Ежегодные пошлины уплачиваются также за поддержание патента в силе. При этом патентообладатель должен указывать каждое государство, в котором он желает продолжения действия патента. Размеры пошлин в отношении каждого из государств ус танавливаются этим государством.

Ст. 16 Конвенции устанавливает возможность преобразования евразийской заявки в национальную. До истечения шести месяцев с даты получения заявителем уведомления Евразийского ведом ства об отказе в выдаче евразийского патента заявитель может подать в Евразийское ведомство ходатайство с указанием догова ривающихся государств, в которых он хочет получить патент по национальной процедуре. В каждом указанном таким образом го сударстве евразийская заявка считается правильно оформленной национальной заявкой, поданной в национальное ведомство с той же датой подачи и датой приоритета, что и евразийская заявка, и подлежит дальнейшей процедуре в национальном ведомстве при условии, что заявитель уплатит национальному ведомству требуе мые национальные пошлины.

Еще одним, более узким по характеру соглашением, устанав ливающим международную охрану своему объекту, является Най робский договор об охране олимпийского символа 1987 г.

По состоянию на 2001 г. участниками этого Договора являлись 40 государств, включая Беларусь, Россию, Украину, Молдову, Польшу, Грецию, Болгарию, Египет, Чили, Югославию и др. Первыми Дого вор в 1982 г. подписали Египет, Экваториальная Гвинея, Эфиопия и Кения;

последней на данный момент – Югославия в 2000 г.

Все государства – участники Договора обязаны «отказы вать в регистрации или признавать недействительной регистра цию в качестве знака и запрещать путем соответствующих мер использование в качестве знака или другого обозначения в ком мерческих целях любого обозначения, состоящего из олимпийс кого символа или содержащего этот символ», кроме тех случа ев, когда на это имеется разрешение Международного олимпий ского комитета. Кроме того, если олимпийский символ исполь зуется правомерно (по лицензии Международного олимпийского комитета), часть доходов от его использования должна отчис ляться в пользу национальных олимпийских комитетов соответ ствующих государств.

В литературе отмечалось, что большинство стран – участниц Договора не являются самыми развитыми в экономическом плане и что, по всей вероятности, данный Договор полезен лишь тем го сударствам, которые по тем или иным причинам не в состоянии самостоятельно получить за выдаваемые напрямую разрешения на использование олимпийского символа больше, чем они могут получить отчислений от Международного олимпийского комитета за выдаваемые комитетом разрешения. Поэтому некоторые рос сийские исследователи полагают, что участие России в Договоре свидетельствует о недооценке потенциальной прибыли от самосто ятельного использования олимпийского символа через национальные механизмы защиты знаков. Тем более, что все последние Олимпи ады, на которые отводились огромные бюджеты, окупались или были близки к окупаемости именно за счет продажи продукции с исполь зованием олимпийского символа.

1.2. Иные международные договоры в сфере охраны промышленной собственности Современная международная система охраны промышленной собственности включает еще несколько соглашений, в которых наша страна по тем или иным причинам пока не участвует, но которые заслуживают внимания и с точки зрения изучения международного опыта правового регулирования рассматриваемых отношений, и с точки зрения потенциального участия в них Республики Беларусь.

К числу таких соглашений относится Европейская патент ная конвенция 1973 г., целью которой является установление еди ного европейского патента на изобретения.

В соответствии с Конвенцией заявитель подает одну заявку в Европейское патентное ведомство, расположенное в Мюнхене (не которые структурные подразделения располагаются в Гааге и Бер лине). В заявке указываются государства – участники Конвенции, в которых испрашивается охрана данного изобретения. В случае выдачи патента в каждой из названных стран патент имеет авто номный (независимый) режим. Это означает, что аннулирование патента в одной из указанных заявителем стран не влияет на дей ствие патента в других странах.

Процедура в Европейском патентном ведомстве может осуще ствляться на одном из трех языков: английском, французском или немецком, в зависимости от того, на каком языке подана заявка.

Заявка обязательно подается на бланке Европейского патент ного ведомства, который выдается бесплатно. Заявители из числа граждан государств-участников и юридических лиц – резидентов данных государств могут вести производство без посредников, все остальные заявители обязаны действовать через патентных пове ренных, зарегистрированных в Европейском патентном ведомстве.

Европейский патент выдается на изобретения, являющиеся новыми, промышленно применимыми и обладающими изобрета тельским уровнем. В то же время патент не может быть выдан на объекты, являющиеся:

– программами для ЭВМ;

– методами хирургического или терапевтического лечения организма человека или животного, а также методами диагности ки, осуществляемыми непосредственно на организме человека или животного;

– сортами растений или породами животных, а также преиму щественно биологическими способами выведения растений или животных.

Однако если изобретение, связанное с реализацией програм мы для ЭВМ, делает «технический вклад» в уровень техники, например, в части хранения, обработки или поиска информации техническими средствами, то факт использования программы в изобретении не препятствует признанию его патентоспособным.

Что касается сортов растений и пород животных, то в большин стве европейских стран эти объекты защищаются национальны ми патентами.

Заявка подается либо непосредственно в Европейское патент ное ведомство (Мюнхен, Гаага, Берлин), либо через национальные патентные ведомства, из которых она пересылается в Европейское ведомство. При подаче уплачиваются пошлины:

– за подачу заявки;

– за каждый пункт патентной формулы свыше десяти (вместе с заявкой);

– за поиск (в течение одного месяца с даты подачи заявки);

– за указание государств, в которых испрашивается охрана (отдельно за каждое указание за исключением совместного указа ния Швейцарии и Лихтенштейна) – в течение 12 месяцев с даты подачи либо с даты наиболее раннего приоритета.

Процедура выдачи европейского патента является экспертной.

Первая фаза процедуры начинается с формальной экспертизы и подготовки обязательного отчета о поиске, а заканчивается публи кацией заявки и отчета о поиске. Она ведется директоратом «По иск» Европейского патентного ведомства, который находится в Гааге, а также его филиалом в Берлине. Вторая фаза включает экс пертизу по существу и ведется только по желанию заявителя. Эти действия осуществляются в штаб-квартире Европейского патент ного ведомства в Мюнхене. Итогом (в случае положительного ре шения вопроса и желания заявителя) является публикация сведе ний о выдаче патента в европейском патентном бюллетене. Одно временно публикуется описание к европейскому патенту, содержа щее чертежи и пункты патентной формулы. Патентообладатель получает грамоту европейского патента с приложенным к ней опи санием патента.

После публикации сведений о выдаче патента наступает тре тья фаза делопроизводства, связанная с заявкой. С этого момента в делопроизводство могут вступить третьи лица – конкуренты, ко торые могут подать протест против выдачи патента. Такой про тест может быть направлен в течение 9 месяцев с даты публика ции сведений о его выдаче. За подачу протеста уплачивается по шлина. В делопроизводстве по протесту участвует и правооблада тель, и протестующая сторона. Решение по протесту принимает специальный отдел ведомства – Opposition Division. По протесту возможны три решения:

– аннулирование патента;

– сохранение патента в силе без каких-либо изменений;

– поддержание патента в силе в измененном объеме (при ус ловии согласия на это заявителя и уплаты им необходимых пошлин).

Каждое юридически значимое решение по процедуре (реше ние секции приема заявок, решения экспертных отделов, специаль ного отдела по рассмотрению протестов, юридического отдела) может быть обжаловано: вначале в тот отдел, решение которого обжалуется, а затем в Апелляционную палату Европейского патент ного ведомства.

Особенностью процедуры является необходимость уплаты пошлины за поддержание заявки в силе за каждый последующий год рассмотрения, начиная с третьего по счету года после ее пода чи;

последний раз эта пошлина уплачивается в году публикации сведений о выдаче патента.

В целом использование процедуры Европейской патентной кон венции дает заявителю целый ряд преимуществ:

– экономию затрат на патентование, если охрана испрашива ется не менее чем в трех государствах;

– единый (общий) патент для ряда государств, что упрощает его защиту;

– получение «сильного» патента: европейский патент выдает ся только после проведения экспертизы по существу, что важно для стран, национальное законодательство которых предусматривает явочную систему экспертизы.

Еще одним соглашением, в котором наша страна пока не при нимает участия, является Мадридское соглашение о пресечении ложных или вводящих в заблуждение указаний происхожде ния на товарах 1891 г. Первыми Соглашение подписали в 1891 г.

Франция, Испания, Швейцария, Тунис и Великобритания;

в числе последних – Молдова и Югославия в 2001 г. Всего в Соглашении участвует 33 государства. Российская Федерация, равно как и Рес публика Беларусь к Соглашению не присоединились.

Соглашение устанавливает, что все товары, содержащие лож ное или вводящее в заблуждение указание происхождения, которое прямо указывает в качестве страны или места происхождения на одно из договаривающихся государств или место, находящееся в таком государстве, – подлежат аресту или запрещению при ввозе.

Соглашение запрещает также использование в связи с продажей, демонстрацией или предложением к продаже товаров всяких обо значений рекламного характера, которые способны ввести в заб луждение в отношении источника происхождения товаров.

Исторически основной направленностью данного Соглашения была защита национальных винодельческих производств. Неучас тие Беларуси, также как и России в данном Соглашении объясня ется, в частности тем, что его подписание сделало бы невозмож ным или, во всяком случае, сомнительным использование, напри мер, наименования «Шампанское» в отношении продукции, произ водимой на территории наших государств.

Аналогичную направленность имеет Лиссабонское соглаше ние об охране наименований мест происхождения и их меж дународной регистрации 1958 г. (в ред. 1979 г.), в котором уча ствует 20 государств. Республика Беларусь, так же как и Россия, к Соглашению пока не присоединились.

Целью Соглашения является обеспечение охраны наименова ния мест происхождения, т.е. географических названий, которые в сознании потребителей связываются однозначно с одним из това ров, производимых в данной географической местности. Географи ческие названия такого типа, имеющие дополнительную смысло вую нагрузку в сфере потребления, называются наименованиями мест происхождения товаров.

В соответствии со ст. 5 Соглашения такие наименования реги стрируются Международным бюро ВОИС на основе заявки ком петентного органа страны – участницы Соглашения. Международ ное бюро уведомляет о регистрации наименования места проис хождения другие договаривающиеся государства, после чего каж дое государство обязано обеспечивать правовую охрану любому зарегистрированному наименованию места происхождения до тех пор, пока данное наименование охраняется в стране происхожде ния. Однако любое договаривающееся государство в течение года после уведомления о регистрации может заявить об отказе в охра не какого-либо зарегистрированного наименования.

Договор о законах по товарным знакам (TLT) 1994 г. всту пил в силу в 1996 г. после ратификации пятью государствами. В настоящее время его участниками являются около 30 государств, включая Россию, Украину, США, Швейцарию, Японию и др.

Цель Договора – упрощение и гармонизация административ ных процедур в отношении национальных заявок и охраны знаков.

Положения Договора дополнены Инструкцией и типовыми между народными бланками. Договор не касается материальных норм национального законодательства стран-участниц о регистрации зна ков и относится в основном к регистрационной процедуре.



Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.